Программы поддержки Формы и виды поддержки Инфраструктура поддержки Реестр субъектов получателей поддержки Законодательство

Календарь событий

ИЮЛЬ 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Колонка эксперта

Что Вы должны знать об авторском праве

Изобретения


Что такое изобретение?

Четвертая часть Гражданского кодекса (далее ГК) не дает определения изобретения, однако устанавливает, что  в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. (п.1 ст.1350 ГК). Изобретение может относится к любой области техники, например, к области сельскохозяйственного производства, добывающей промышленности, продуктов промышленного происхождения (п.1 (3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности). В Российской Федерации это понятие распространяется также на способы лечения людей и животных. Изобретению предоставляется правовая охрана на основе патента в соответствии с действующим в каждой стране законодательством.

Что такое патент на изобретение?

 Это  официальный охранный документ, выдаваемый от имени государства уполномоченным на это государственным органом. В Российской Федерации этим органом является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Патентам и товарным знакам (Роспатент). Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение  (ст.ст.1229,1230, 1231, 1232, 1346, 1357,1358 ГК). Исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение (ст.1353 ГК).

Зачем нужен патент?

Обладатель патента имеет исключительные права на изобретение, которые позволяют ему получить конкурентные преимущества на территории страны, на которой распространяется действие патентной охраны в течение ограниченного периода времени, установленного законом. Применительно к патенту на изобретение этот срок составляет 20 лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности  (п.1.ст.1363 ГК).

Обладатель патента может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на изобретение любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности (изобретения) в установленных в договорах пределах (п. 1 ст.1233 ГК). Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) (п.2 ст.1234ГК, п.2 ст.1235, ст.1369 ГК); без указанной регистрации договор считается недействительным.

Кто может обладать патентом?

Право на получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору изобретения (п.1 ст.1357 ГК). При этом, право на получение патента на изобретение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), или по договору, в том числе по трудовому договору (п.2 ст.1357 ГК). Важно отметить, что исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 3 ст.1370 ГК).

Изобретение созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным изобретением (п.1 ст.1370 ГК). При этом следует отметить, что изобретение, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца (п.5 ст.1370 ГК).

На какой территории действует патент?

Патент имеет территориальное действие. Патент, выданный в Российской Федерации, позволяет обладателю патента охранять права на территории Российской Федерации. Для получения охраны в других странах необходимо получать патенты, распространяющие свое действие на эти стран

Сколько действует патент на изобретение?

Патент на изобретение действует двадцать лет со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности  (п.1.ст.1363 ГК), с возможностью продления срока действия не более чем на 5 лет для изобретений, касающихся лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения (п. 2 ст.1363 ГК).

Что такое приоритет изобретения?

Приоритет изобретения подтверждает первенство в создании изобретения.

По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки  на изобретение (п.1 ст.1381 ГК). Наряду с общим правилом определения приоритета законодательство содержит ряд специальных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в законе (п.п.2-5 ст.1381ГК).

Каким объектам предоставляется правовая охрана в виде патента на изобретение?

Объектом изобретения может быть продукт (в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (п.1 ст.1350 ГК).

Некоторые объекты исключены из правовой охраны (п.5 ст.1350 ГК). К ним относятся:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Вместе с тем, законодательством исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. Соответственно, в тех случаях, когда программа для ЭВМ, правила и методы игр и другие объекты указанные выше являются составной и неотъемлемой частью изобретения и составляют функциональное единство с заявляемым техническим решением,  на них распространяются формы патентной охраны.

Принимая во внимание, что селекционные достижения и топологии интегральных микросхем, охраняются на основании норм, отличных от тех, которые установлены 72 главой ГК, не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения следующим объектам:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Какие права имеет автор изобретения?

Автору изобретения принадлежат следующие права (п.2 ст.1345 ГК):

  • исключительное (имущественное) право;
  • право авторства (неотчуждаемое личное право, которое охраняется бессрочно).

В случаях, предусмотренных законодательством, автору изобретения принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца (п.3 ст.1345 ГК).

Как подать заявку на выдачу патента на изобретение?

Состав и содержание заявки на изобретение регламентировано правовыми нормами. Состав заявки определен в п.2 ст.1375 ГК.Основными документами заявки являются заявление о выдаче патента на изобретение, описание изобретения, формула изобретения, чертежи, если они необходимы, и реферат.

Для составления и подачи заявки можно обратиться к специалистам, профессионально занимающимся патентованием изобретений - к патентным поверенным.

За подачу заявки, а также за совершение юридически значимых действий, связанных с получением патента, взимаются пошлины (п. 5ст.1374 ГК). Их размер определен «Положением  о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» (далее – Положение о патентных и иных пошлинах).

Заявка представляется в Роспатент непосредственно или направляется почтой. Заявка может быть передана по факсу с дальнейшим представлением ее оригинала.

Что такое формула изобретения?

Формула изобретения представляет собой словесную характеристику изобретения, выражающую сущность изобретения и соответствующую установленным требованиям. Формула изобретения определяет объем правовой охраны (п.2 ст.1354 ГК).

Что происходит с заявкой на выдачу патента на изобретение после ее подачи?

Экспертиза заявки на изобретение состоит из двух стадий – формальной экспертизы и экспертизы по существу.

Каждая поданная заявка проходит формальную экспертизу, основной задачей которой является проверка наличия документов заявки, предусмотренных Законом, и соответствия содержания документов заявки установленным  формальным требованиям (п.1 ст.1384 ГК).

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом, проводится экспертиза по существу (п.1 ст.1386 ГК), в процессе которой устанавливается возможность выдачи патента. Основная задача экспертизы по существу – оценка патентоспособности изобретения. В случае, если указанное ходатайство не поступило в течение трех лет с даты подачи заявки, она признается отозванной (п.1 ст.1386 ГК)

Сведения о заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикуются в официальном бюллетене Роспатента (п.1 ст.1385 ГК).

Что означает проверка патентоспособности?

Изобретению предоставляется правовая охрана в случае соответствия условиям патентоспособности: промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень (п.1 ст.1350 ГК). Для оценки  соответствия изобретения условиям патентоспособности по заявке на изобретение проводится информационный поиск (п.2 ст.1386 ГК).

Что происходит, если в процессе экспертизы по существу установлено несоответствие изобретения условию патентоспособности?

Прежде всего, заявителю будет направлен запрос дополнительных материалов и предоставлена возможность уточнить формулу изобретения (п.5 ст.1386 ГК). Ответ должен быть представлен в установленные сроки, в противном случае заявка может быть признана отозванной (п. 5 ст. 1386 ГК)

Если после ответа заявителя вывод экспертизы о непатентоспособности изобретения не изменился, заявителю направляется уведомление, в котором излагаются основания, послужившие причиной для данного вывода и предлагается представить свои доводы. Доводы заявителя принимаются во внимание при вынесении решения по результатам экспертизы по существу.

Как обжаловать решение экспертизы в случае несогласия с ним?

Решение экспертизы может быть обжаловано в административном порядке – путем подачи возражения в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти  (Роспатента).

Каковы сроки проведения экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение?

Сроки проведения экспертизы не регламентированы патентным законодательством и зависят от текущего поступления заявок по конкретной тематике и от хода переписки по заявке. На практике этот срок составляет в среднем от шести месяцев до полутора лет.

Какие основные пошлины требуется оплатить при подаче заявки на выдачу патента на изобретение, экспертизе, выдаче патента?

- за подачу заявки на выдачу патента на изобретение взимается пошлина в размере 1200 рублей и дополнительно 180 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти (п.1.1. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

 - за проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения взимается пошлина в размере 1800 рублей и дополнительно 1440 рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одного (но не более десяти), и 2500 рублей за каждый независимый пункт свыше десяти (п.1.8. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах );

- за внесение изменений в документы заявки на изобретение по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки взимается пошлина в размере 300 рублей (п.1.5. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

 - за регистрацию изобретения взимается пошлина в размере 2400 рублей (п.1.14. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

- за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение взимаются годовые пошлины  (п.9 Положения о патентных и иных пошлинах и  п.1.15.1. Приложения).

Приложением к Положению о патентных  и иных пошлинах  определены  также размеры пошлин за совершение иных юридически значимых действий. Установлены некоторые льготы  по оплате пошлин (п.п.12-15 Положения о патентных и иных пошлинах).

Как происходит выдача патента на изобретение?

Выдача патента, его регистрация в Государственном реестре, публикация сведений о патенте производятся после вынесения решения о выдаче патента по результатам экспертизы по существу и оплаты соответствующей пошлины (ст.ст.1393, 1394 ГК)

Что может произойти с патентом на изобретение после его выдачи?

В том случае, если патентообладатель не уплатил в установленные сроки  годовую пошлину за поддержание патента в силе, действие его прекращается (ст.1399 ГК).

Действие патента может быть прекращено также и на основании заявления патентообладателя (ст.1399 ГК).

Патент может быть также признан недействительным полностью или частично (ст.1398 ГК).

Законом предусмотрена возможность восстановления действия патента (ст.1400 ГК).

Как осуществляется защита прав патентообладателей и авторов после выдачи патента?

Нарушение законодательства об интеллектуальных правах  влечет за собой гражданско-правовую ответственность (ст.11, Гражданского кодекса Российской Федерации), административную ответственность (п.2 ст. 7. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и уголовную ответственность (ст.147 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Патентообладатель вправе требовать от нарушителя патента прекращения нарушения патента; возмещения причиненных убытков (упущенной выгоды); защиты деловой репутации; осуществления иных способов защиты прав (ст.1252 ГК).


Полезные модели

Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству (п.1 ст.1351 ГК).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

 Данная форма правовой охраны отличается от изобретения простотой и оперативностью предоставления правовой охраны, а также меньшими финансовыми затратами на патентование.

Чем  полезная модель отличается от изобретения?

Полезная модель имеет следующие основные отличия от изобретения:

- объектом полезной модели может быть только устройство (п.1 ст.1351 ГК);

-полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой (п.1 ст.1351);

- охранный документ на полезную модель выдается без проведения экспертизы на соответствие условиям патентоспособности («явочным порядком»);

-  полезная модель имеет меньший, чем изобретение, срок действия.

В остальном в отношении реализации прав исключительного права на использование полезной модели и связанных с ним обязанностей, налагаемых законодательством об интеллектуальных правах на патентообладателя, а также права на подачу заявки и получение патента и т.п. имеет место практически полное совпадение с изобретением.

Сколько действует патент на полезную модель?

Патент на полезную модель действует десять лет с даты подачи заявки на полезную модель в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) с возможностью продления срока действия не более чем на три года (п. 1 ст.1363 ГК).

Каким объектам предоставляется правовая охрана в виде патента на полезную модель?

Объектом полезной модели может быть только устройство (п.1 ст.1351 ГК).

Как подать заявку на выдачу патента на полезную модель?

Содержание заявки на полезную модель регламентировано правовыми нормами. Состав заявки определен в п.2 ст.1376 ГК.Основными документами заявки являются заявление о выдаче патента на полезную модель, описание полезной модели, формула полезной модели, чертежи, если они необходимы, и реферат (п.2 ст.1376 ГК).

Для оформления и подачи заявки можно обратиться к специалистам, профессионально занимающимся патентованием изобретений - к патентным поверенным.

За подачу заявки, а также за совершение юридически значимых действий, связанных с получением патента, взимаются пошлины (п. 5 ст.1374 ГК). Их размер определен «Положением  о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» (далее – Положение о патентных и иных пошлинах). Заявка представляется в Роспатент непосредственно или направляется почтой. Заявка может быть передана по факсу с дальнейшим представлением ее оригинала.

Что происходит с заявкой на выдачу патента на полезную модель после ее подачи?

Каждая поданная заявка проходит экспертизу, основной задачей которой является проверка наличия документов заявки, предусмотренных Законом, и соответствия содержания документов заявки установленным  требованиям (п.1 ст.1390 ГК).

Экспертиза на соответствие условиям патентоспособности по заявке на полезную модель не проводится.

Как обжаловать решение экспертизы в случае несогласия с ним?

Решение экспертизы может быть обжаловано в административном порядке – путем подачи возражения в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти  по интеллектуальной собственности (Роспатента)

Каковы сроки проведения экспертизы заявки на выдачу патента на полезную модель?

Сроки проведения экспертизы не регламентированы патентным законодательством и зависят от текущего поступления заявок по конкретной тематике и от хода переписки по заявке. На практике этот срок составляет в среднем от одного до шести месяцев.

Какие основные пошлины требуется оплатить при подаче заявки, экспертизе, выдаче патента?

- за подачу заявки на выдачу патента на полезную модель взимается пошлина в размере 600 рублей и дополнительно 60 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти  (п.1.1. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

 - за внесение изменений в документы заявки на полезную модель по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки взимается пошлина в размере 300 рублей (п.1.6. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

  - за регистрацию полезной модели взимается пошлина в размере 2400 рублей (п.1.14. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

- за поддержание в силе патента Российской Федерации на полезную модель взимаются годовые пошлины  (п.9 Положения о патентных и иных пошлинах и  п.1.15.2. Приложения).

Приложением к Положению о патентных  и иных пошлинах  определены  также размеры пошлин за совершение иных юридически значимых действий. Установлены некоторые льготы  по оплате пошлин (п.п.12-15 Положения о патентных и иных пошлинах).

Может ли патент на полезную модель быть признан недействительным полностью или частично?

Несмотря на то, что заявка на полезную модель в процессе экспертизы не проходит проверку на соответствие условиям патентоспособности, закон предъявляет к полезной модели требование соответствия новизне и промышленной применимости (п.1 ст.1    398 ГК). Третьи лица могут подать возражение против выдачи патента на полезную модель в Палату по патентным спорам в случае ее несоответствия одному из указанных условий патентоспособности, на основании которого патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично.


Промышленные образцы

К   промышленным образцам гражданское законодательство относит результаты творчества дизайнеров – создателей внешнего вида самых разнообразных изделий.  

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п.1 ст.1352 ГК).

Что понимают под изделием в российском  гражданском законодательстве?

Понятие изделие толкуется в российском гражданском  законодательстве широко, под изделием понимается любое изделие, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

Действительно, в качестве промышленного образца  охрану может получить внешний вид часов, посуды, обуви, одежды, мебели, станков, самолетов, автомобилей, парковых  ансамблей, графических изображений,  интерьеров салонов автобусов,  кафеи многих – многих других изделий.

Вместе с тем, российским законодателем установлены и некоторые ограничения.

На основании п.5 ст.1352 не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Наиболее полное представление об изделиях, к которым относятся создаваемые в мире промышленные образцы, дает Международная классификация промышленных образцов (МКПО), так называемая Локарнская классификация, которая включает 255 классификационных рубрик, в том числе 32 класса и 223 подкласса изделий. Каждый из подклассов включает длинный перечень видов изделий (порядка 50 - 150 наименований).

Чем отличается промышленный образец от изобретений и полезных моделей?

Промышленный образец следует отличать от изобретений и полезных моделей. Общим для этих объектов является то, что их патентование регулируется одной главой законодательства об интеллектуальных правах (гл. 72 ГК).

Вместе с тем между этими объектами  имеются принципиальные отличия.

Промышленный образец – это художественно-конструкторское  решение внешнего вида изделия, придающее ему определенные эстетические и эргономические качества, делающее изделие более привлекательным для покупателей. Дизайн изделия, бесспорно, рассматривается как важнейший фактор, определяющий конкурентоспособность изделия на рынке товаров.

Изобретение, как  и его разновидность - полезная модель,  является техническим решением некоей утилитарной задачи, обеспечивающим изменение или получение новых технических характеристик того объекта, в котором изобретение будет воплощено. К таким объектам, в которых воплощаются изобретения,  относятся не только устройства (изделия), но и вещества, способы, а также штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений или животных.

Следует отметить, что изобретение также может быть направлено на улучшение характеристик внешнего вида изделия. Однако в таком случае  улучшение достигается путем технического решения задачи. Такие решения  не охраняются как промышленные образцы.

Гражданским кодексом ((пп.1) п.5 ст.1352 ГК) прямо установлено, что если решение внешнего вида изделия обусловлено исключительно технической функцией изделия, то оно не может охраняться патентом на промышленный образец. В таком случае следует получать патент на изобретение.

Чем отличается промышленный образец  от товарного знака?

Промышленный образец отличается от товарного знака тем, что  он воплощается  в изделии, т.е. фактически является его неотъемлемой составляющей – формой, внешним видом.

Товарный знак проставляется на изделии и не является его неотъемлемой составляющей. Товарный знак является средством индивидуализации. 

Вместе с тем объемные товарные знаки очень близки к промышленным образцам в отличие от словесных, изобразительных и комбинированных товарных знаков, поскольку объемные товарные знаки  в дополнение к своему индивидуализирующему назначению нередко сами являются неотъемлемой частью товара – его формой, т.е. внешним видом.

Принципиальное отличие объемного товарного знака  от промышленного образца состоит в том, что объемный товарный знак должен обладать  различительной способностью. Это основное требование, предъявляемое к товарным знакам. К промышленным образцам такое требование не предъявляется.

Теоретически это означает, что объемный товарный знак, являющийся одновременно изделием,  должен обладать ярко выраженными отличительными чертами. Например, бутылка – объемный товарный знак может иметь форму туфельки, ружья, птицы и т.д. Однако на практике  такое четкое разграничение не наблюдается.  Нередко один и тот же  дизайн, относящийся к флаконам, бутылкам и другим упаковочным изделиям, получает охрану и как объемный товарный знак и как промышленный образец.

Что такое патент на промышленный образец?

Патент на промышленный образец – это документ, который выдается  патентообладателю,  и  который удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на промышленный образец (п.1 ст.1354).

Патент, в том числе патент на промышленный образец, всегда имеет территориальное действие. Это означает, что патент, выданный на территории какой-либо страны, действует только на территории этой страны. Соответственно, патент Российской Федерации   удостоверяет исключительное право его обладателя, действующее только на территории Российской Федерации.

Зачем получают патент на промышленный образец?

Обладателю патента на промышленный образец, т.е. лицу, на чье имя выдан патент на промышленный образец,  принадлежит исключительное право на использование запатентованного промышленного образца. Это означает, что никто не вправе использовать без  разрешения патентообладателя запатентованный промышленный образец (ст.1229 ГК). Это право создает законные преимущества в конкурентной борьбе.

Как получить патент на промышленный образец?

Для того, чтобы получить патент на промышленный образце, надо составить заявку на выдачу патента на промышленный образец, и подать ее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По поданной заявке в Роспатенте проводится государственная  экспертиза. В процессе экспертизы осуществляется проверка соответствия представленных в составе заявки документов установленным требованиям и проверка соответствия заявленного промышленного образца установленным условиям патентоспособности.

Если в результате экспертизы делается вывод о том, что все документы оформлены правильно, и что заявленный промышленный образец соответствует установленным условиям патентоспособности, по заявке принимается решение о выдаче патента.

 После этого сведения о промышленном образце вносятся в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, промышленному образцу присваивается номер государственной регистрации, заявителю направляется патент, а сведения о выдаче патента публикуются в Официальном бюллетене Роспатента «Промышленные образцы».

Если в результате экспертизы делается вывод о том, что все документы оформлены неправильно, заявителю направляется запрос с предложением уточнить представленные документы. Заявитель обязан в двухмесячный срок представить ответ на запрос экспертизы.

Если в результате экспертизы делается вывод о том, что заявленный промышленный образец не  соответствует установленным условиям патентоспособности, по заявке выносится решение об отказе в  выдаче патента. До вынесения решения об отказе заявитель обязательно уведомляется экспертом о намерении вынести решение об отказе в выдаче патента. В случае несогласия заявитель может в течение шести месяцев представить эксперту свои доводы, которые рассматриваются экспертом в обязательном порядке перед вынесением решения.

Что означает экспертиза заявленного промышленного образца на соответствие  установленным условиям патентоспособности?

В ходе такой экспертизы проводится поиск аналогов заявленного промышленного образца по фондам патентной документации ведущих стран мира и проверяется соответствие заявленного промышленного образца условиям патентоспособности «Новизна»  и «Оригинальность».

Какой промышленный образец признается новым?

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение  на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень существенных признаков промышленного образца. Кроме того, существует ряд льгот по установлению приоритета. Приоритет может быть в частности, установлен по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, если заявка поступила в Роспатент в течение 6 месяцев с этой даты.

Какой промышленный образец признается оригинальным?

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер изделия.

Кто имеет право на подачу заявки и получение патента на промышленный образец?

Право на подачу заявки на выдачу патента на промышленный образец  и получение патента имеет автор, его работодатель в случаях, определенных в Гражданском кодексе и правопреемники указанных лиц (п.3 ст.1228 ГК).

Какие документы входят в состав заявки на выдачу патента на промышленный образец?

Требования к составу документов заявки на промышленный образец установлены законодательством (ст.1377 ГК).

Заявка на промышленный образец должна включать (п.2 ст.1377 ГК):

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца;

5) перечень существенных признаков промышленного образца.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу и экспертизу по существу заявки на промышленный образец.

За подачу заявки, а также за совершение юридически значимых действий, связанных с получением патента, взимаются пошлины (п. 5 ст.1374 ГК). Их размер определен «Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров»  (далее – Положение о пошлинах). Заявка представляется в Роспатент непосредственно или направляется почтой. Заявка может быть передана по факсу с дальнейшим представлением ее оригинала.

Может ли заявитель обжаловать  решение экспертизы в случае несогласия с ним?

Решение экспертизы может быть им обжаловано в Палату по патентным спорам Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В какие сроки проводится экспертиза заявки и  выдача патента на промышленный образец?

Сроки проведения экспертизы законодательством не регламентированы, т.к. они зависят от поступления заявок и особенностей рассмотрения каждой отдельно взятой заявки. Средние сроки не превышают двенадцати месяцев, считая с даты подачи заявки на промышленный образец.

В течение какого срока действует выданный патентообладателю патент на промышленный образец?

Патент на промышленный образец действует в течение пятнадцати лет (п.1 ст.1363 ГК). Этот срок может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более, чем на десять лет (п.3 ст.1363 ГК). Для того, чтобы патент действовал, необходимо уплачивать пошлины за каждый год действия патента.

Какие  основные  пошлины  взимаются государством в связи с патентованием промышленного образца и каков их размер?

За  подачу заявки на промышленный образец и принятие решения по результатам формальной экспертизы,  взимается пошлина в размере 600 рублей   и  дополнительно 60 рублей за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше одного  (п.1.1. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

За  проведение экспертизы  заявки на промышленный образец и принятие решения по её результатам, взимается пошлина в размере 1200 рублей и 960 рублей за каждый промышленный образец из образующих группу свыше одного (целое и часть), и дополнительно 180 рублей за каждый вариант промышленного образца свыше одного (п.1.9. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

За внесение изменений в материалы заявки на промышленный образец по истечении двух месяцев, считая с даты подачи заявки, взимается пошлина в размере 300 рублей (п.1.7. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

За регистрацию промышленного образца и выдачу патента на промышленный образец  взимается пошлина в размере 2400 рублей (п.1.14. Приложения к Положению о патентных  и иных пошлинах);

За поддержание в силе патента на промышленный образец взимается  пошлина за каждый год действия, начиная с третьего, и по пятнадцатый год включительно , в размере от 600 рублей /за третий год/ до 4500 рублей /за пятнадцатый год/ (п.9 Положения о патентных и иных пошлинах и  п.1.15.1. Приложения);

В настоящее время действует «Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации  от 10 декабря 2008 г. № 941, которым предусмотрены и некоторые другие виды пошлин за совершение юридически значимых действий, а также некоторые льготы по уплате пошлин.

Минимальная сумма пошлин, связанных с подачей заявки на выдачу патента на промышленный образец, рассмотрение заявки, регистрацию и выдачу патента составляет – 4200 рублей. Это случай, когда заявка подается на один промышленный образец, и количество независимых пунктов формулы не превышает 1, в заявку не вносятся изменения в процессе ее рассмотрения, не продлеваются и не восстанавливаются сроки и т.д.,  и не  оплачен третий год поддержания в силе патента.

Установлены ли Правительством РФ какие-нибудь льготы по уплате пошлин, связанных с патентованием промышленных образцов и поддержанием в силе патента на промышленный образец?

Да, Правительство РФ установило льготы по уплате пошлин для различных категорий лиц:

- имеющих постоянное местожительство в Российской Федерации, являющихся единственным автором промышленного образца  и испрашивающим патент на свое имя или  являющимся единственными обладателем  патента;

- для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств; для  коллектива авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий;

-для инвалидов, учащихся (воспитанников) государственных, муниципальных или иных образовательных учреждений, реализующих образовательные или профессиональные программы обучения (за исключением послевузовских); для коллектива авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся.

Как осуществляется защита прав авторов и патентообладателей после выдачи патента? 

Нарушение прав авторов промышленных образцов и патентообладателей влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Как получить патент на промышленный образец  за рубежом?

Существующий порядок патентования отечественных изобретений и полезных моделей  за рубежом, регламентированный статьей 1395 ГК, требующий предварительной подачи  заявки в России, на  промышленные образцы не распространяется.

Патентование обычно осуществляется путем подачи заявки непосредственно в зарубежное патентное ведомство, например, в Патентное ведомство Китая с целью получения патента на территории  Китая.

При этом необходимо знать национальные особенности патентования промышленных образцов в интересующей вас стране, и, конечно же, необходимо  завязать деловые связи с патентными поверенными тех стран, в которых Вы намерены запатентовать свой промышленный образец. По законам всех стран взаимодействие с национальными патентными ведомствами может осуществляться только через национальных патентных поверенных.


Товарные знаки

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п.1ст.1477 Гражданского Кодекса РФ).  

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст.1478 Гражданского Кодекса РФ).

Знак обслуживания

В отличие от товарного знака, индивидуализирующего товары, знак обслуживания призван индивидуализировать услуги и выполняемые работы. Знаки обслуживания позволяет потребителю отличать, например, услуги, предоставляемые туристическими компаниями, или работы, выполняемые строительными компаниями, парикмахерскими и пр.

Гражданский Кодекс не делает различия между товарным знаком и знаком обслуживания и предоставляет равные права правообладателям товарных знаков и знаков обслуживания.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

 Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.1 и п.2 ст.1484 Гражданского Кодекса РФ).

Коллективный знак

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц (п.1 ст.1510 Гражданского Кодекса РФ).

Виды товарных знаков

Гражданский Кодекс в п.1 ст.1482 Гражданского Кодекса РФ  не устанавливает ограничений по видам обозначений, которые могут служить в качестве товарных знаков. Принято выделять следующие виды обозначений:

  • Словесные: слова, являющиеся лексическими единицами русского языка, фантазийные слова, словосочетания, фамилии, имена, псевдонимы, географические названия, доменные имена, слоганы, буквенно-цифровые обозначения, например, аббревиатуры ….;
  • Изобразительны: рисунки, картины, голограммы, фотографии …
  • Трехмерные: форма изделия или упаковки
  • Звуковые: музыкальные произведения или фрагменты из них, голоса животных, отдельные звуки …;
  • Обонятельные: запахи растений, цветов …
  • Комбинированные: из любых видов обозначений, например, словесных и изобразительных.

Правовая охрана товарного знака

Правовая охрана товарного знака возникает на основании его государственной регистрации или в силу международных договоров Российской Федерации. В настоящее время к упомянутым договорам относятся Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Парижская конвенция по охране промышленной собственности.

Регистрация товарного знака и, соответственно, его правовая охрана действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (функции которого выполняет Роспатент).

На зарегистрированный в Российской Федерации товарный знак выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и  исключительное право правообладателя на товарный знак (п.2 ст.1481 Гражданского Кодекса РФ). Исключительное право на товарный знак означает, что правообладатель может использовать товарный знак для индивидуализации своих товаров и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Правовая охрана товарного знака имеет территориальное действие, потому исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в Российской Федерации, действует только на территории Российской Федерации.

Правообладатель может уступить товарный знак другому лицу (ст.1488 Гражданского Кодекса РФ) или предоставить другому лицу по лицензионному договору право на использование товарного знака с возможностью ограничения срока, территории и товаров, для которых может использоваться товарный знак (ст.1489 Гражданского Кодекса РФ).

Использование товарного знака признается незаконным, если оно осуществлено:

- без разрешения правообладателя;

на территории Российской Федерации;

в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Незаконным использованием товарного знака признается также использование при тех же условиях сходного с ним до степени смешения обозначения.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак, являются контрафактными товарами.

Регистрация товарного знака

Заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (функции которого выполняет Роспатент). Заявка на товарный знак должна содержать:

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

2) заявляемое обозначение;

3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

4) описание заявляемого обозначения (п.3 ст.1492 Гражданского Кодекса РФ).

Для получения охраны в качестве товарного обозначение должно удовлетворять определенным условиям – т.е. условиям охраноспособности. Он должен обладать различительной способностью, чтобы потребители могли с его помощью отличить маркируемые им товары от аналогичных товаров других лиц и не  путать его с другими товарными знаками, идентифицирующими другие товары. Товарный знак не должен нести ложной или вводящей в заблуждение информации, он также не должен противоречить общественному порядку или морали. Существуют также основания для отказа в регистрации, обусловленные запретом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использование которого может нарушать права третьих лиц. К таким правам относятся права на товарные знаки, промышленные образцы, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, права на произведения, охраняемые авторским правом, или личные неимущественные права (ст.1483 Гражданского Кодекса РФ).

Проверка оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака осуществляется в ходе экспертизы, по результатам которой принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

На основании решения о регистрации товарного знака после уплаты соответствующей пошлины сведения о регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Сведения о регистрации публикуются в официальных изданиях Роспатента, правообладателю выдается свидетельство на товарный знак (ст.1503 Гражданского Кодекса РФ).

Экспертиза заявки на товарный знак.

Экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения) (п.1 ст.1497 Гражданского Кодекса РФ).

 Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Заявителю необходимо оплатить официальную государственную пошлину за проведение формальной экспертизы, которая составляет 2000 рублей.

 В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям.     

По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) уведомляет заявителя.

После проведения формальной экспертизы проводится экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения).      

    Экспертиза заявленного обозначения проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. 

   За проведение экспертизы по существу заявителем уплачивается государственная пошлина в размере 8500 руб. за один класс + 1500 за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 1.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения условиям охраноспособности и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности, установленными в ст.1483 Гражданского Кодекса РФ,  с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления (ст.1499 Гражданского Кодекса РФ).

В случае  вынесения экспертизой решения о государственной регистрации товарного знака заявителю необходимо будет оплатить государственную пошлину за регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на товарный знак в  размере 12 000 рублей.  

Пошлины

За совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака, взимаются пошлины.

Перечень действий, за которые взимаются пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты устанавливается Правительством Российской Федерации. В настоящее время действует утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 «Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» (с изменениями и дополнениями).

Прекращение правовой охраны товарного знака

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если регистрация товарного знака была осуществлена с нарушением требований охраноспособности, а также других требований законодательства. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается в Палату по патентным спорам, решение которой может быть оспорено в судебном порядке (ст.1514 Гражданского Кодекса РФ).

Правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока ее действия, в связи с отказом правообладателя, в связи с его неиспользованием и пр. Законом установлены органы и организации, уполномоченные принимать решения о прекращении правовой охраны товарного знака.

Защита права на товарный знак

Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Законодательством по товарным знакам Российской Федерации предусмотрены гражданско-правовые способы защиты прав на товарный знак. Правообладатель товарного знака может потребовать прекращения нарушения, возмещения убытков, публикации судебного решения в целях восстановления его деловой репутации, удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака, либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака наступает в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. В качестве санкций предусмотрена возможность наложения административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного от незаконного использования товарного знака.


Наименования мест происхождения товаров

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право производителей такого товара (п.1 ст.1516 Гражданского Кодекса РФ).

Таким образом, НМПТ является средством индивидуализации товара, происходящего из определенного географического объекта.

Правовая охрана НМПТ

Правовая охрана НМПТ возникает в результате его регистрации в установленном порядке и распространяет свое действие на всю территорию Российской Федерации. Регистрация НМПТ действует бессрочно.

После регистрации НМПТ право на его использование может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же свойствами, которые указаны при регистрации НМПТ (ст.1518 Гражданского Кодекса РФ). Иными словами, НМПТ – особый объект, круг субъектов права на использование которого теоретически не ограничен.

Специфика НМПТ состоит, в частности, в том, что обладатели свидетельств на право пользования НМПТ не могут уступить кому бы то ни было право пользования НМПТ и не могут предоставлять лицензии на право пользования НМПТ. Вероятно, следует говорить о том, что исключительное право на НМПТ принадлежит государству, которое, фактически, распоряжается этим правом в форме выдачи свидетельств на право пользования НМПТ.

Обладатель свидетельства на право пользования НМПТ может применять его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот (п.2 ст.1519 Гражданского Кодекса РФ).

Лица, не имеющие свидетельства на право пользования НМПТ, не имеют права использовать зарегистрированное НМПТ, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями как «род», «тип», «имитация» и тому подобными. Указанные лица не имеют права также использовать для любых товаров сходное обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара (п.3 ст.1519 Гражданского Кодекса РФ).

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или обозначения, сходные с ними до степени смешения, являются контрафактными.

Регистрация и предоставление права пользования НМПТ

Для регистрации НМПТ в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка на регистрацию и предоставление права пользования НМПТ. Заявка должна относиться к одному НМПТ и содержать:
  • соответствующее заявление,
  • заявляемое обозначение,
  • указание товара, в отношении которого испрашивается регистрация НМПТ,
  • указание места происхождения товара – границ географического объекта,
  • описание особых свойств товара,
  • а также – заключение компетентного органа о том, что в границах указанного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, обусловленными характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами. Если географический объект находится за пределами Российской Федерации, т.е. испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации иностранного НМПТ, требуется приложить документ, подтверждающий право заявителя на НМПТ в стране происхождения товаров.

Заявка на предоставление права пользования НМПТ оформляется в соответствии с вышеуказанными требованиями (п.3 ст.1522 Гражданского Кодекса РФ).

По заявке проводится формальная экспертиза (ст. 1524 Гражданского Кодекса РФ) и экспертиза по существу (ст.1525 Гражданского Кодекса РФ), по результатам которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о регистрации НМПТ или об отказе в регистрации, а по заявке на предоставление права пользования НМПТ – решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права пользования зарегистрированным НМПТ.

Официальная государственная пошлина за проведение формальной экспертизы составляет 2000 рублей, а за проведение экспертизы по существу заявителю необходимо оплатить пошлину в размере 8000 рублей.

После уплаты соответствующей пошлины в размере 12 000 рублей сведения о регистрации НМПТ и предоставлении права пользования НМПТ вносятся в соответствующий Государственный реестр НМПТ Российской Федерации, осуществляется официальная публикация и заявителю выдается свидетельство о праве пользования НМПТ.

Срок действия свидетельства на право пользования НМПТ – 10 лет, считая с даты подачи заявки. По заявлению обладателя свидетельства срок его действия может быть продлен неограниченное число раз – каждый раз на 10 лет (ст.1531 Гражданского Кодекса РФ).

Прекращение правовой охраны НМПТ

Предоставление правовой охраны НМПТ может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана НМПТ была предоставлена с нарушением требований законодательства.

Выдача свидетельства на право пользования НМПТ может быть оспорена и свидетельство может быть признано недействительным, если оно выдано с нарушением требований законодательства или в связи с признанием недействительным предоставления правовой охраны НМПТ.

Возражение против предоставления правовой охраны НМПТ и выдачи свидетельства подается любым лицом в Палату по патентным спорам, решение которой может быть оспорено в судебном порядке.

Правовая охрана НМПТ прекращается если исчезают характерные для данного географического объекта особые условия, что обусловливает невозможность производства товара, обладающего указанными при регистрации НМПТ свойствами (п.1 ст.1536 Гражданского Кодекса).

Действие свидетельства на право пользования НМПТ прекращается в связи с прекращением правовой охраны НМПТ, в связи с утратой товаром особых свойств, в случае ликвидации юридического лица - обладателя свидетельства или по его инициативе.

Заявление о прекращении правовой охраны НМПТ или о прекращении действия свидетельства подается любым лицом в Палату по патентным спорам, решение которой может быть оспорено в судебном порядке.

Защита охраняемого НМПТ и права пользования НМПТ

Незаконное использование НМПТ влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Топологии интегральных микросхем

Что такое топология интегральной микросхемы?

В соответствии с Гражданским кодексом (п.1 ст.1448 ГК) топология интегральной микросхемы (далее - топология) - это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральная микросхема (далее - ИМС) - это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функции электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.

Кто является автором топологии интегральной микросхемы ?

Автором топологии интегральной микросхемы признается гражданин, творческим трудом которого создана такая топология. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, считается автором этой топологии, если не доказано иное (ст.1450 ГК).

Под правообладателем топологии  понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на охраняемую топологию, полученным в силу закона или договора.

Каковы особенности правовой охраны топологии интегральной микросхемы в Российской Федерации?

Охраняемая топология - это топология, отвечающая условиям правовой охраны, указанным в главе 74 Гражданского кодекса .

Исключительное право на охраняемую топологию действует в течение десяти лет (п. 1 ст.1457 ГК).

Начало срока действия исключительного права на охраняемую топологию определяется по наиболее ранней из следующих дат (п.2 ст.1457):

  • по дате первого использования охраняемой топологии, под которой подразумевается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, ИМС с этой топологией или включающего в себя такую ИМС изделия;
  • по дате регистрации топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При этом, согласно п.2 ст.1454 под использованием топологии признаются действия, направленные на извлечение прибыли, в частности:

1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения только той части топологии, которая не является оригинальной;

2) ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.

Каковы условия правовой охраны топологии интегральной микросхемы? 

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию.

Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора и являющаяся неизвестной автору и (или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. Топологии, состоящей из элементов, которые являются известными специалистам в области разработки топологий на дату создания этой топологии, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокупность таких элементов в целом удовлетворяет требованию оригинальности. Правовая охрана, предоставляемая по законодательству, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать топологию интегральной микросхемы?

Автор топологии или иной правообладатель непосредственно или через своего представителя может по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности путем подачи заявки на официальную регистрацию топологии ИМС (далее - заявка на регистрацию) (п.1 ст.1452 ГК).

Топологии, содержащие сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую законом тайну, официальной регистрации не подлежат. Заявитель несет ответственность за разглашение сведений о топологиях, содержащих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подача заявки на регистрацию может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место. Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и содержать (п.3 ст.1452 ГК):

1) заявление о государственной регистрации топологии с указанием лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, места жительства или места нахождения каждого из них, даты первого использования топологии, если оно имело место;

2) депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере либо основания для освобождения от уплаты пошлины, или для уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты.

Правила оформления заявки на регистрацию устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 4 ст.1452 ГК).

Что происходит с заявкой на официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы после её подачи?

После поступления заявки на регистрацию, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых документов и их соответствие требованиям законодательства (п.5 ст.1452 ГК). При положительном результате проверки федеральный орган вносит топологию в Реестр топологий интегральных микросхем, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы и публикует сведения о зарегистрированной топологии в официальном бюллетене.

По запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по собственной инициативе заявитель вправе до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки на регистрацию.

Сведения, внесенные в Реестр топологии интегральных микросхем, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

Как правообладатель может оповестить общественность о своих правах на охраняемую топологию?

Для оповещения о своих правах правообладатель топологии или его правопреемник имеет право указывать на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую топологию, уведомление об этом в виде выделенной прописной буквы Т («Т», [T], T, T* или Т), даты начала срока действия исключительного права на охраняемую топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

Предоставляется ли права на охраняемую топологию интегральной микросхемы иностранным физически юридическим лицам?

Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

Положения, касающиеся правовой охраны топологии интегральной микросхемы на международном уровне содержится в разделе 6 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. При этом следует отметить, что Российская Федерация в настоящее время не является Стороной этого Соглашения.

Как осуществляется передача прав на охраняемую топологию интегральной микросхемы?

Право на использование охраняемой топологии, а также исключительное право на охраняемую топологию может быть передано другим физическим или юридическим лицам по договору.

 На основании п.7 ст.1452 ГК договоры об отчуждении и о залоге исключительного права на зарегистрированную топологию, лицензионные договоры о предоставлении права использования зарегистрированной топологии и переход исключительного права на такую топологию к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Сведения об изменении правообладателя и обременении исключительного права на топологию вносятся в Реестр топологий интегральных микросхем на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и публикуются в указанном официальном бюллетене.

Каков порядок уплаты государственной пошлины за официальную регистрацию топологий ИМС, регистрацию договоров о полной и частичной передаче исключительных (имущественных) прав ТИМС?

За совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией топологий интегральных микросхем, договоров, уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (http://www.fips.ru/avp/blanks/pam05.rtf).

Как можно защитить свои права на охраняемую топологию интегральной микросхемы?

Предусмотрена возможность  применения  мер  гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Селекционные достижения

Право на селекционное достижение охраняется на основании главы 73 Гражданского Кодекса и подтверждается патентом на селекционное достижение, выданным федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, или патентом, имеющим силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (ст. 1409 ГК). Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения. Срок действия патента составляет 30 лет )для сортов винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород - 35 лет) (ст. 3);

Патент выдается на основании заявки, подаваемой в федеральный органом исполнительной власти по селекционным достижениям по результатам проводимой этой комиссией экспертизы. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность (ст. 1413 ГК).

Селекционное достижение должно обладать мировой новизной с учетом временной льготы.

Кому принадлежит право на получение патента на селекционное достижение?

Из статьи 1420 ГК следует, что

1. Право на получение патента на селекционное достижение первоначально принадлежит автору селекционного достижения.

2. Право на получение патента на селекционное достижение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в частности по трудовому договору.

3. Договор об отчуждении права на получение патента на селекционное достижение должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на селекционное достижение не установлено иное, риск неохраноспособности несет приобретатель права.

Сущность правовой охраны селекционных достижений.

Cелекционным достижением признается сорт растений, порода животных.

Право на селекционное достижение подтверждается патентом на селекционное достижение. Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения (п.1 ст.1421 ГК). Исключительное право патентообладателя состоит в том, что любое лицо должно получить от обладателя патента лицензию на использование семян, племенного материала, охраняемого селекционного достижения.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного достижения.

Срок действия патента на селекционное достижение составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия патента составляет 35 лет.

Какие условия охраноспособности селекционного достижения?

Из статьи 1413 Гражданского кодекса следуют следующие положения. 

1. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства.

2. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность  и стабильность.

3. Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения:

1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты;

2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты.

4. Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента.

Общеизвестным селекционным достижением является селекционное достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или справочном фонде либо которое имеет точное описание в одной из публикаций.

Подача заявки на выдачу патента также делает селекционное достижение общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что на селекционное достижение был выдан патент.

5. Растения одного сорта, животные одной породы должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения.

6. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения.

Заявка на регистрацию

Заявка на селекционное достижение подается в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям непосредственно правообладателем или его представителем.

Селекционное достижение должно иметь название, предложенное заявителем и одобренное федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям (ст.1422 ГК). Требования предъявляемые к заявке определяются федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям. Этот орган регистрирует селекционное достижение в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Патентообладатель может передать право на использование селекционного достижения по лицензионному договору.

Международная конвенция по охране новых сортов растений

Система международной охраны, предоставляемой селекционерам новых сортов растений была учреждена международной конвенцией по охране новых сортов растений 2 декабря 1961г. и неоднократно пересматривалась. Основные положения Конвенции подразделяются на три главные категории: национальный режим, право приоритета и общие правила.

Согласно Конвенции охрана предоставляется либо в форме специального охранного документа (регистрационное свидетельство о правах селекционера), либо в форме патента. Один и тот же род и вид может быть защищен только одной формой охраны. Срок действия охраны составляет не более 15 лет, при условии подачи ежегодной просьбы о продлении (если предусмотрено национальным законодательством).

Охрана по возможности должна распространяться на максимально широкий круг ботанических родов и видов. Государства-участники Конвенции должны применять это положение к пяти родам или видам, а по прошествии восьми лет - к 24 родам и видам. Фактически в большинстве договаривающихся государств охрана распространяется на десятки и сотни родов и видов. Перечень охраняемых родов и видов публикуется. В случае если какое-либо из договаривающихся государств распространяет охрану на роды или виды, которые прежде не охранялись перечень обновляется.

Охрана заключается в признании необходимости получения от селекционера предварительного разрешения для осуществления действий в отношении материала полового или вегетативного размножения данного сорта: производства в целях коммерческого сбыта, выставления на продажу и сбыта на рынке.

Заявитель может подать свою первую заявку в любом из договаривающихся государств. Экспертиза, выдача или отказ в выдаче охранного документа производятся на основании заявки поданной селекционером и сопровождаемой образцами материала полового или вегетативного размножения. Компетентный орган - Ведомство по охране прав селекционеров проводит экспертизу по заявке. Охрана предоставляется только в том случае, если данному сорту присвоено соответствующее наименование (оно должно позволять идентифицировать данный сорт, не должно быть вводящим в заблуждение, должно отличаться от уже существующих названий разновидностей того же или близкого ботанического вида). Регистрацию наименования производит тот же орган, который выдает охранный документ.

Конвенцией предусмотрено, что договаривающиеся государства образуют Союз по охране новых сортов растений (УПОВ). УПОВ является независимой международной организацией, имеющей правовой статус юридического лица. Участниками данной Конвенции являются 38 государств, включая Россию.

Исключение из сферы охраны сортов растений и пород животных, а также биологических процессов, используемых при разведении и выращивании растений или животных, характерно для целого ряда национальных законодательств, и не только государств - участников Европейской патентной конвенции, но и таких государств, как Куба, Мексика, Шри-Ланка, Таиланд, Югославия. Патентный закон Китая также не предоставляет охрану сортам растений и породам животных, однако это не распространяется на биологические процессы, применяемые при их разведении и выращивании.


Авторское право и смежные права

Что такое авторское право?

Под «авторским правом» (в объективном смысле) обычно понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой произведений науки, литературы и искусства.

Под «авторским правом» (в субъективном смысле)  обычно понимается совокупность личных неимущественных и имущественных  прав автора.

При этом автором признается физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

Что может быть объектом авторского права?

Согласно п.1 ст.1259 ГК объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

  • литературные произведения;
  • драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
  • хореографические произведения и пантомимы;
  • музыкальные произведения с текстом или без текста;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
  • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
  • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
  • другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

К объектам авторских прав относятся (п.2 ст.1259 ГК):

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

На какие объекты распространяются авторские права?

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (п.3 ст.1259 ГК).

Нуждаются ли авторские права в регистрации?

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей (п.4 ст.1259 ГК).

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами статьи 1262 Гражданского кодекса.

На какие объекты авторские права не распространяются?

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования (п. 5 ст. 1259 ГК).

Не являются объектами авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК):

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора (п. 6 ст. 1259 ГК).

Какие права предоставляет автору авторское право?

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

-право авторства и право автора на имя – ст.1265 ГК;

- право на неприкосновенность произведения (ст.1266 ГК)) - то есть право на защиту как самой программы для ЭВМ, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора;

   - право на обнародование произведения (ст.1268 ГК), то есть право обнародовать или разрешать обнародовать путем выпуска в свет (опубликования) программы для ЭВМ, включая право на отзыв.

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

Исключительные права автора на использование произведения означают право осуществлять или разрешать следующие действия:

  • воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
  • распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение);
  • импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);
  • публично показывать произведение (право на публичный показ);
  • публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
  • сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);
  • сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
  • переводить произведение (право на перевод);
  • переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку);
  • сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

Большинство произведений искусства и культуры, охраняемых нормами авторского права (например, печатные издания, звукозаписи, аудиовизуальные произведения), доводятся до массового пользователя, в частности, средствами связи, что требует соответствующих инвестиций.  Поэтому авторы за обоснованное (справедливое)  вознаграждение передают права на свои произведения другим физическим или юридическим лицам, которые имеют возможность изготавливать (путем воспроизведения) и/или распространять экземпляры таких произведений.

Какой срок действия исключительного права на произведения?       

Согласно ст. 1281 ГК

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.

На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования.

Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора.

Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения.

Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный в ст. 1281 ГК, увеличивается на четыре года.

Как осуществляется отчуждение исключительного права на произведение, а также передача его на лицензионной основе?

Согласно ст. 1285 ГК по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.

В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения.

В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.

Как можно защитить права на произведения?

Предусмотрена возможность  применения  мер  гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Мадридское соглашение о международной регистрации знаков

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение и Протокол) составляют так называемую Мадридскую систему регистрации товарных знаков. В настоящее время участниками одного или обоих соглашений являются более 60 стран. Преимуществом Мадридской системы для заявителя является возможность получения правовой охраны знака в течение 1 года во всех странах-участницах соглашения путем подачи только одной заявки на одном языке (французском или английском) и уплаты пошлины в Международное бюро ВОИС в единой валюте.

Для получения регистрации товарного знака в соответствии с Мадридской системой заявитель подает в Международное бюро ВОИС в Женеве заявку на международную регистрацию товарного знака и указывает страны, в которых он испрашивает его охрану. Международное бюро проводит экспертизу по форме заявки и экспертизу на соответствие классификации товаров и услуг и при положительном результате регистрирует знак. Далее заявка рассматривается в национальных ведомствах по товарным знакам тех стран, в которых заявитель испрашивает правовую охрану. При проведении проверки в национальном ведомстве оно руководствуется национальным законодательством. Экспертиза может быть проведена в указанных странах, если их законы это предписывают.

Если регистрация знака испрашивается в соответствии с Мадридским соглашением, требуется предварительно получить регистрацию в национальном ведомстве страны, в которой заявитель имеет предприятие, или гражданином которой он является. Если же регистрация знака испрашивается в соответствии с Протоколом, то требуется лишь подать заявку на регистрацию знака в национальное ведомство.

Если ведомство какой-либо страны по результатам экспертизы пришло к заключению о невозможности предоставления правовой охраны заявленному знаку на территории этой страны, выносится решение об отказе, которое должно быть сообщено в Международное бюро в течение 12 месяцев с даты международной регистрации. Если это решение - окончательное (не было оспорено в установленном порядке), то международная регистрация знака не будет действовать в данной стране. Если другие указанные страны не сообщили в указанный срок об отказе в предоставлении правовой охраны, международная регистрация считается действующей в этих странах.

Особенностью международной регистрации является зависимость ее от национальной регистрации в течение первых 5 лет. Это означает, что если в течение этих 5 лет национальная регистрация, на основе которой состоялась международная регистрация знака, аннулирована, то и международная регистрация прекращает действие. Однако по истечении пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от товарного знака в родной стране и продолжает действовать даже в случае аннулирования регистрации в родной стране.

В соответствии с Мадридским соглашением правовая охрана действует 20 лет с возможность ее продления на неограниченный срок – каждый раз на 10 лет путем уплаты соответствующей пошлины в Международное бюро.

Правовая охрана знака по международной регистрации регулируется в каждой стране национальным законодательством.


Договор о патентной кооперации (РСТ)

Что такое РСТ?

Договор о патентной кооперации (РСТ – PatentCooperationTreaty, далее по тексту РСТ) – международный договор, подписанный в  Вашингтоне в 1970 и вступивший в силу в 1978 году.

Советский Союз присоединился к Договору РСТ в 1978 году.

На 1 сентября 2005 года в Договоре о патентной кооперации участвовало 128 стран. С общим списком стран можно ознакомиться на сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/m-pct.pdf . Среди последних присоединившихся стран такие страны, как  Ливийская Арабская Джамахирия, Королевство Бахрейн и Сент- Китс и Невис.

Для стран-участниц Договор о патентной кооперации облегчает процедуру подачи заявок на одно и то же изобретение в разных странах, но не предусматривает централизованной процедуры выдачи патентов: большие различия между национальными патентными законодательствами пока делают невозможной выдачу единого охранного документа. Таким образом, на сегодняшний день «международного патента» не существует.

Нормативная база РСТ

Основным законодательным актом системы РСТ  является Договор о патентной кооперации (РСТ) (http://www.wipo.int/ru/pct/ ), приложением к которому является Инструкция к РСТ (http://www.wipo.int/ru/pct/ ), которая вместе с Договором образуют две части единого международного акта. Отдельные правила Инструкции к РСТ, касающиеся технических вопросов, раскрываются в Административной Инструкции, которая публикуется отдельно. Кроме того, Международным бюро подготовлены неофициальные руководства в помощь ведомствам и заявителям: Руководство для заявителя ( http://www.wipo.int/pct/guide/en/)  и Руководства для компетентных международных органов (http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm ).

Процедура в соответствии с РСТ

Общая характеристика

Процедура прохождения международной заявки в соответствии с Договором предусматривает две фазы: международную и национальную.

Международная фаза состоит из четырех главных этапов, три из которых являются обязательными (то есть, выполняются автоматически), а последний проводится по желанию заявителя. три первых этапа включают:1) подачу международной заявки заявителем и ее  рассмотрение получающим ведомством; 2) подготовку одним из международных поисковых органов отчета о международном поиске и письменного сообщения; 3) публикацию международным бюро воис международной заявки вместе с отчетом о международном поиске и рассылку мб воис международной заявки  с отчетом о поиске в национальные (или региональные) ведомства, в которых заявитель желает получить патент на основе своей международной заявки (так называемые « указанные ведомства»)

Необязательный четвертый этап предусматривает подготовку заключения международной предварительной экспертизы (публикация которого не предусмотрена) одним из органов международной предварительной экспертизы.

Международная фаза продолжается для каждого отдельного указанного государства вплоть  до момента перехода заявки на национальную фазу в соответствующее указанное ведомство или до истечения применимого срока перехода на национальную фазу в данное государство. Так как переход на национальную фазу может быть осуществлен  в разное время в разные указанные государства, международная заявка может быть одновременно на национальной фазе для одних государств и на международной фазе – для других.

Международная заявка

Договор предоставляет возможность испрашивать патентную охрану на изобретение одновременно в любом количестве стран, связанных Договором, посредством подачи так называемой «международной» заявки.

Право подать такую заявку имеет любой гражданин государства-участника Договора или любое лицо, проживающее в этом государстве.

Органы, в которые подается международная заявка, называются получающими ведомствами. как правило, получающим ведомством для гражданина является национальное патентное ведомство того государства, в котором он проживает. российские граждане могут подавать международные заявки либо в федеральный институт промышленной собственности  (фипс), либо в евразийское патентное ведомство. кроме того, для граждан всех договаривающихся государств роль получающего ведомства может играть мб воис.

Однако российскому заявителю следует иметь в виду, что п. 1 ст. 35 патентного закона рф предусматривает возможность подачи заявки в зарубежные страны или в международные организации только по истечении шести месяцев с даты подачи национальной заявки в россии. если международная заявка подается без испрашивания приоритета по российской заявке, в международной заявке россия должна фигурировать в качестве указанного государства (п. 2 статьи 35). кроме того, заявителю необходимо получить разрешение  на зарубежное патентование, если он желает начать рассмотрение данной заявки по процедуре рст раньше установленного шестимесячного срока.

Язык, на котором должна быть подана международная заявка, определяется Получающим ведомством. Получающее ведомство России определило в качестве языков, на которых может быть подана международная заявка, русский и английский. Если заявка подана на языке, приемлемом для Получающего ведомства, но неприемлемом для компетентного Международного поискового органа, заявитель должен в месячный срок с даты подачи международной заявки представить перевод ее содержательной части на язык, приемлемый для международного поискового органа, и международный поиск будет проводиться по этому переводу.

 В Договоре РСТ и Инструкции к Договору подробно оговорены формальные требования к международной заявке.

Любая международная заявка должна содержать следующие элементы: заявление, описание, формулу изобретения, реферат и, если это требуется, чертежи. если в заявке раскрыты последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, описание должно содержать в виде отдельной части перечень последовательностей, представленный в соответствии со стандартом ВОИС ст. 25.

Кроме того, заявителю может быть предложено представить перечень последовательностей в машиночитаемой форме (форма представления подробно описана в административной инструкции РСТ).

В соответствии с требованиями РСТзаявление международной заявки должно быть представлено на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки (бланк заявления на русском языке – http://www.fips.ru/npdoc/pct-request.pdf ; на английском языке - http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf ). кроме того, в настоящее время российский заявитель может подать заявление в электронной форме в формате РСТ-easy. получить заявление в формате pct-easy  заявитель может в МБ ВОИС (бесплатно). при подаче международной заявки в этом формате, включая электронную версию реферата, заявителю предоставляется снижение размера пошлины на 200 швейцарских франков.

Система РСТ-easy предусматривает вместе с копией международной заявки на бумажном носителе подачу заявления в формате РСТ-easy, электронная версия (обычно дискета) которого представляется в МБ ВОИС. следует иметь в виду, что в настоящее время именно международная заявка в бумажной форме остается юридически значимым документом. более подробно информацию о подаче заявления в формате РСТ-easy, а также само заявление можно получить в Интернете на сайте ВОИС: http//pcteasy.wipo.int .

 если заявитель желает, чтобы его международная заявка в каких-либо странах рассматривалась не как заявка на  патент, а как заявка на любой другой возможный вид охраны (например, свидетельство о полезности, полезная модель или как заявка в продолжение или частичное продолжение и т.д. - http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf ), он должен указать это в заявлении. если испрашивается приоритет по более ранней заявке, то в соответствующей графе заявления указывается номер предшествующей заявки, двухбуквенный код страны, куда была подана приоритетная заявка, и дата испрашиваемого приоритета. кроме того, заявитель должен указать поисковый орган, в котором будет проводиться поиск по международной заявке.

Если ранее по заявке был проведен поиск международного типа или иной поиск национальным ведомством или межправительственной организацией, выполняющей функции международного поискового органа, и заявитель желает, чтобы он был учтен полностью или частично, то заявление должно содержать ссылку на этот факт. Если отчет о международном поиске по международной заявке частично или полностью основывается на предшествующем поиске международного типа или информационном поиске, проведенном в российском ведомстве, тариф, уплаченный в российское ведомство как международный поисковый орган, возмещается в размере до 75% стоимости международного поиска.

Любая международная заявка может содержать притязания на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок. Кроме того, приоритет может испрашиваться на основе более  ранних региональных или международных заявок. В течение 16 месяцев с даты приоритета притязание на приоритет может быть исправлено или дополнено заявителем путем направления уведомления в Получающее ведомство или Международное бюро ВОИС при условии, что такое уведомление направлено до истечения четырех месяцев с международной даты подачи. Копия  предшествующей (приоритетной) заявки, заверенная органом, в которое она была подана, представляется заявителем в Международное бюро. Любое указанное ведомство по запросу может получить копию приоритетного документа из Международного бюро.

При подаче заявления заявитель получает автоматический и полный охват указаний всех государств, участвующих в Договоре на дату международной подачи.

Из данного правила существует одно важное исключение, предусмотренное Правилом 4.9(b).  В соответствии с этим правилом,  если национальное законодательство Договаривающегося государства предусматривает, что подача международной заявки, содержащей указание данного государства и притязания на приоритет предшествующей национальной заявки, действующей в этом государстве, влечет за собой прекращение действия предшествующей национальной заявки с теми  же последствиями, что и отзыв предшествующей национальной заявки, то в заявлении может быть отмечено, что указание данного государства не делается. Данное положение касается Германии, Республики Корея и Российской Федерации (в силу Статьи 19, п.4, Патентного закона РФ), поскольку национальные законодательства этих стран предусматривают автоматический отзыв более ранней заявки на изобретение, поданной в этой стране, если по международной заявке испрашивается приоритет этой более ранней национальной заявки и имеет место указание этой страны (так называемое «самоуказание»). Германия, Корея и РФ уведомили МБ ВОИС о применении к ним вышеуказанного правила 4.9(b) . Поэтому заявитель имеет возможность отметить в заявлении, что соответствующая страна не указывается для национальной охраны, и таким образом избежать прекращения действия в своей стране более ранней национальной заявки, приоритет которой испрашивается. Именно для этого в новом бланке заявления заявитель может отметить соответствующие квадраты в Графе V, что позволит исключить Германию, Корею и РФ из автоматического полного охвата всех указаний. Следует обратить внимание на то, что если какой-либо из этих квадратов отмечен, соответствующие указания исключаются безвозвратно.

К указанию РФ для целей получения Евразийского патента все вышеуказанное не относится.

В целом следует подчеркнуть, что заявителю нет  необходимости беспокоиться по поводу изъятия какого-либо конкретного указания государства в тех случаях, если у него нет намерения переходить на национальную фазу в данном государстве.  Изъятие указания наступает автоматически. Так, если действия, необходимые в соответствии со Статьей 22 (или 39(1)) РСТ для перехода на национальную фазу не будут выполнены в установленный срок в каком-либо государстве, то международная заявка в этом государстве просто прекратит действие с теми же последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки в этом государстве (Статья 24(1)(iii)).

Невыполнение действий, необходимых для перехода на национальную фазу в установленный срок, позволяет избежать необходимости направления уведомления об изъятии и представления подписей всех заявителей (если не был назначен патентный поверенный или общий представитель). Кроме того, до истечения срока, предусмотренного Статьей 22 или 39(1), у заявителя сохраняется возможность изменить свои  намерения и все-таки перейти на национальную фазу. Если же указание было изъято, действие международной заявки в таком государстве прекращается и (хотя окончательно это зависит от национального законодательства государства), обычно у заявителя уже нет возможности перейти на национальную фазу в это государство.

Следует также отметить, что если конкретное указание не изъято до окончания технической подготовки к международной публикации международной заявки, в опубликованной заявке будет отмечено, что это конкретное государство было указано в международной заявке.

Если поданная международная заявка соответствует всем требованиям, выполнение которых необходимо для установления даты подачи, она имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая рассматривается в качестве фактической даты подачи в каждом указанном государстве. Международная заявка может иметь силу региональной патентной заявки в тех указанных государствах, которые являются участниками региональных договоров - Европейской патентной конвенции, Харарского протокола по патентам и промышленным образцам, Бангушского Соглашения, касающегося создания Африканской организации  интеллектуальной собственности или Евразийской патентной конвенции (http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/reg_des.pdf). Следует отметить, что в отношении некоторых государств международная заявка может иметь силу только региональной патентной заявки; так, в отношении таких государств, как Бельгия, Кипр, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Монако и Нидерланды международная заявка будет иметь силу как европейская заявка на патент.

Международный поиск

Вторым этапом «международной фазы» является обязательное проведение международного поиска по заявке. Все неизъятые международные заявки направляются в Международный поисковый орган для проведения по ним международного поиска. Международные поисковые органы назначаются Ассамблеей Союза РСТ. В настоящее время назначено 12 Международных поисковых органов; это патентные ведомства Австрии, Австралии, Испании, Канады, Китая, Кореи, России, США, Финляндии, Швеции, Японии, а также Европейское патентное ведомство. Российское Получающее ведомство указало в качестве компетентных Поисковых органов патентное ведомство России и Европейское патентное ведомство, и соответственно заявитель может выбрать одно из них для проведения поиска по своей международной заявке. Российский Международный поисковый орган сообщил, что он проводит поиск по международным заявкам,поданным на русском, английском, немецком, французском и испанском языках.

Целью международного поиска является выявление предшествующего уровня техники, включающего в себя  все то, что стало доступным общественности посредством письменного раскрытия и что может быть полезным  при определении новизны и изобретательского уровня (неочевидности) изобретения при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи. Устное раскрытие, использование, выставка и иные подобные раскрытия не считаются предшествующим уровнем техники, если они не подтверждены письменным раскрытием.

 Международный поиск проводится на основе формулы изобретения с учетом в необходимом объеме описания изобретения и чертежей.             

Правило 39 Инструкции к РСТ определяет те объекты, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск. Хотя объекты в соответствии с данным правилом и могут быть исключены из поиска, требования их исключения нет. В зависимости от политики Органа, по таким объектам может быть проведен поиск или экспертиза. Любой  из таких объектов, по которому конкретный Орган готов провести поиск, приводится в Соглашении между этим Органом и Международным Бюро. Соответственно, объекты, исключенные из международного поиска, могут отличаться в разных международных Органах.

К объектам, по которым международный поисковый орган не обязан проводить поиск, относятся:

а) научные и математические теории;

б) сорта растений и породы животных или чисто биологические  способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

в) схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр (за исключением новых устройств, используемых для проведения игр или реализации коммерческой деятельности, по которым международный поиск должен быть проведен);

г) простое представление информации как таковой (исключение представляют новые носители информации, способы или устройства для обработки или записи информации);

д) вычислительные программы как таковые;

е) хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики.

следует отметить, что в соответствии с соглашением между международным бюро ВОИС и международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы россии хирургические  и терапевтические методы лечения людей и животных, а также способы диагностики входят в число объектов, по которым российское ведомство проводит  международный поиск и международную предварительную экспертизу.

 Если Международный поисковый орган считает, что представленная в заявке формула изобретения неясна в целом, и технические признаки заявленного изобретения не могут быть идентифицированы даже с привлечением описания изобретения, чертежей и общих знаний, то международный поиск не проводится.

В результате проведенного международного поиска составляется отчет о международном поиске, содержащий список опубликованных документов, которые могут повлиять на патентоспособность изобретения, заявленного в международной заявке. С 2004 года одновременно с отчетом о международном поиске Международный поисковый орган составляет письменное сообщение о патентоспособности. Отчет о международном поиске вместе с письменным сообщением направляются заявителю, который принимает решение в отношении своих дальнейших шагов в зависимости от содержания отчета о поиске и письменного сообщения. Если заявитель не отзывает свою заявку, Международное Бюро осуществляет ее публикацию вместе с отчетом о поиске (по истечении 18 месяцев с даты приоритета этой заявки). Письменное сообщение о патентоспособности не публикуется.

Международная предварительная экспертиза

Далее заявитель может подать  требование на проведение  международной предварительной экспертизы (далее по тексту «требование») для использования ее результатов  в выбранных государствах, в которых он желает получить  охрану своего изобретения (бланк требования на русском языке - http://www.fips.ru/npdoc/PCT-demand.pdf , на английском языке - http://www.wipo.int/pct/en/forms/demand/ed_demand.pdf ). Требование подается непосредственно в компетентный Орган  международной предварительной экспертизы. Для российских заявителей такими компетентными органами являются  Федеральная служба по интеллектуальной собственности, по патентам и товарным знакам и Европейское патентное ведомство. Следует отметить, что ЕПВ  проводит международную предварительную экспертизу по тем международным заявкам, по которым международный поиск проводился в ЕПВ или в одном из следующих ведомств: Австрии, Испании   или Швеции. Это означает, что ЕПВ не будет проводить международную предварительную экспертизу  на основе результатов поиска, подготовленных Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Российское  ведомство  подобных оговорок в отношении использования международных поисков, проведенных другими  поисковыми органами, не делало.

Международная предварительная экспертиза позволяет перед переходом на национальную стадию дополнительно оценить патентоспособность объекта и внести изменения в формулу, описание, чертежи в пределах первоначальных материалов.

Целью международной предварительной экспертизы является составление  предварительного  и необязывающего заключения, поскольку окончательное решение  о патентоспособности изобретения принимается  на национальной фазе национальным или региональным ведомством. заключение международной предварительной экспертизы представляет собой мнение эксперта о том, представляется ли заявленное изобретение новым, соответствующим изобретательскому уровню и промышленно применимым.

Международная предварительная экспертиза проводится на основе формулы, описания изобретения и чертежей, представленных в международной заявке. Если  заявителем представлены измененные формула, описание или чертежи, то они также принимаются во внимание.

Как правило, заявитель получает заключение за два месяца до начала национальной процедуры в выбранных ведомствах и поэтому у него еще остается определенное время  для принятия окончательного решения, в каких выбранных государствах ему целесообразнее всего испрашивать охрану своего изобретения.

Общие сроки рассмотрения международной заявки  на международной фазе  

На международной фазе прохождения заявки можно выделить следующие основные сроки, которые необходимо учитывать заявителю.

 1. Общая длительность международной фазы ограничивается сроком перевода заявки на национальную фазу. Соответствующий срок регламентируется статьей 22(1) РСТ и составляет 30 месяцев с даты приоритета. это максимальный срок, до истечения которого заявитель, желающий получить охрану в интересующем его государстве, должен представить в патентное ведомство данного государства перевод международной заявки на язык, установленный данным ведомством, и уплатить национальные пошлины.

Срок перехода на национальную фазу, составлявший раньше 20 месяцев с даты приоритета, был изменен в рамках проходящей реформы РСТ, и новая редакция вступила в силу с 1 апреля 2002 года. Следует отметить, что на сегодняшний день не все договаривающиеся государства заявили о своей готовности к переходу на изменения статьи 22(1). это обусловлено несоответствием новой правовой нормы рст нормам национальных патентных законодательств. для этих государств положения статьи 39(1) сохраняют по прежнему силу, а именно срок перехода на национальную фазу в данных государствах составляет, как и прежде, 20 месяцев с даты приоритета и увеличивается до 30 только в случае выбора данных государств, осуществляемого заявителем в соответствии с главой ii до истечения 19-и месяцев с даты приоритета. число таких стран, не перешедших на новую процедуру, постоянно уменьшается: на сегодняшний день таких стран 6 – Замбия, Люксембург, объединенная республика Танзания, Уганда, Швейцария и Швеция. 

В отношении срока перехода на национальную фазу необходимо учитывать также и то, что ряд стран, включая Россию, предоставляют еще один дополнительный («льготный») месяц, в течение которого заявитель может перевести свою заявку на национальную фазу в патентное ведомство данного государства на основе статьи 22(1).

Следует отметить, что нормативные документы РСТ оговаривают максимальный срок для перевода на национальную фазу. минимальный срок не установлен ни одной из существующих норм РСТ, и он не зависит ни от наличия отчета о поиске или заключения международной предварительной экспертизы, ни от наличия международной публикации. 

2. Срок для осуществления публикации международной заявки составляет согласно статье 21(2)(а) 18 месяцев с даты приоритета.

3. Срок подачи требования (по усмотрению заявителя) для проведения международной предварительной экспертизы наступает через 22 месяца с даты приоритета (в соответствии с главой i) или через три месяца с даты получения  отчета о поиске.

4. В срок 28 месяцев с даты приоритета орган международной предварительной экспертизы подготавливает заключение международной предварительной экспертизы (в соответствии с главой ii в случае подачи требования). в случае отсутствия такого заключения международное бюро подготавливает международное предварительное заключение о патентоспособности на основе письменного сообщения международного поискового органа (в соответствии с главой i в случае отсутствия требования).

5. В срок 30 месяцев международное  предварительное заключение о патентоспособности рассылается в указанные или выбранные ведомства и становится доступным по запросу. Заявка переходит на национальную фазу, в противном случае она теряет действие.

Предписанные пошлины

В соответствии со статьей 3(4)(iv) РСТ каждая международная заявка должна сопровождаться уплатой установленных пошлин.  Пошлины, предписанные на международной фазе, регламентированы правилами 14, 15 и 16 Инструкции к РСТ. Они соответственно включают  пошлину за пересылку, международную пошлину за подачу заявки, пошлину за проведение  международного поиска. Все эти пошлины взимаются Получающим ведомством, но каждая из них оплачивается заявителем в пользу разных компетентных органов.

   Пошлина за пересылку оплачивается в пользу Получающего ведомства в размере и валюте, которые определяются соответствующим Получающим ведомством.

Международная пошлина за подачу взимается в пользу международного бюро. Размер этой пошлины регламентирован в перечне пошлин и зависит от количества листов международной заявки.

Пошлина за проведение международного поиска уплачивается Получающему ведомству в пользу Международного поискового органа.

Пошлина за предварительную экспертизу устанавливается каждым Международным органом предварительной экспертизы.

Преимущества процедуры в соответствии с РСТ

Процедура в соответствии с РСТ предоставляет заявителям целый ряд преимуществ:

- посредством подачи одной международной заявки заявитель одновременно испрашивает охрану сразу во всех государствах-участниках Договора.

Заявители имеют на 18 месяцев больше, чем они имели бы в соответствии с традиционной патентной системой для принятия решения о том, хотят ли они продолжить процедуру получения патентной охраны, и если да, то в каких странах. На столько же месяцев они могут отложить  назначение патентных поверенных в соответствующих странах, уплату национальных пошлин и подготовку перевода.

Заявителю гарантируется, что если его международная заявка соответствует формальным требованиям, предусмотренным РСТ, никаких иных требований к форме или содержанию международной заявки на национальной фазе предъявлено быть не может.

На основании отчета о международном поиске или письменного сообщения заявитель может  оценить свои шансы на получение патента; на стадии международной предварительной экспертизы заявитель может изменить заявку для приведения ее в соответствие с необходимыми требованиями до перехода на национальную фазу.

Поскольку каждая международная заявка публикуется вместе с отчетом о международном поиске, третьи лица могут получить представление о патентоспособности заявленного изобретения.


Евразийская патентная конвенции

Что такое Евразийская патентная конвенция?

Евразийская патентная конвенция вступила в силу 12 августа 1995 года. Основной целью Конвенции и учрежденной ею Евразийской патентной организации является создание международной региональной системы правовой охраны изобретений на основе единого евразийского патента, действующего на территории всех государств - участников Конвенции : Азербайджанская республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан. С текстом Евразийской патентной конвенции, а также с Патентной инструкций к Евразийской патентной конвенции можно ознакомиться на сайте Евразийской патентной организации по адресу http://www.eapo.org/rus/documents/ .

Все участники ЕАПК являются участниками РСТ, поэтому евразийский патент может испрашиваться через процедуру РСТ с той же отсрочкой региональной процедуры.

Евразийская система охраны изобретений на основе единого патента, действующего на территории всех Договаривающихся государств, предусматривает процедуру его получения, исключающую необходимость подачи заявок и проведение экспертизы отдельно в каждом государстве.

Евразийский патент выдается на срок 20 лет с даты подачи евразийской заявки.

Подача евразийской заявки

Евразийская заявка может быть подана непосредственно в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) или (для заявителей договаривающихся государств) через национальное патентное ведомство.

 Евразийская заявка должна содержать: заявление о выдаче евразийского патента (бланк заявления о выдаче евразийского патента на изобретение http://www.eapo.org/rus/documents/blancs/newzayavka3.pdf ), описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, и реферат.

К заявке прилагается документ об уплате единой процедурной пошлины, а также доверенность, если заявка подается представителем заявителя.

Пошлины, относящиеся к евразийской заявке или евразийскому патенту, а также все платежи за услуги, предоставляемые Евразийским ведомством, уплачиваются, в основном, Евразийскому ведомству.

Пошлина за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку уплачивается национальному ведомству, в которое подана евразийская заявка, в то время как единая процедурная пошлина уплачивается Евразийскому ведомству при пересылке заявки в это ведомство. Перечень пошлин приведен на сайте Евразийской патентной организации по адресу http://www.eapo.org/rus/documents/poshlina.html .

Евразийская заявка может содержать просьбу об установлении приоритета по дате подачи одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любое государство - участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любого такого государства.

Процедура рассмотрения заявки на выдачу евразийского патента

Процедура рассмотрения заявки на выдачу евразийского патента разделяется условно на два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза, поиск по заявке и публикация. Второй этап – проведение патентной экспертизы начинается только в случае подачи ходатайства заявителем. 

ЕАПВ проверяет заявку на соответствие формальным требованиям. Формальная экспертиза евразийской заявки, в том числе поступившей из национального ведомства, проводится в 2-х месячный срок с даты ее поступления в Евразийское ведомство при наличии документа, свидетельствующего об уплате пошлины.

 Патентный поиск по евразийской заявке проводится на основе формулы изобретения с соответствующим учетом описания и, в случае необходимости, с привлечением дополнительных материалов.

Целью патентного поиска является выявление предшествующего уровня техники, который используется в дальнейшем для определения соответствия изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

 Заявка вместе с отчетом о поиске публикуется незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрашивается приоритет, с даты приоритета. В течение 6 месяцев с даты публикации отчета о поиске заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.

Евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень, и промышленно применимо. Объектами изобретений могут являться созданные или преобразованные человеком материальные объекты или процессы, в частности, устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта. Не признаются изобретениями:

открытия, научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; топологии интегральных микросхем; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Евразийские патенты не выдаются: на сорта растений и породы животных; изобретения, коммерческое использование которых необходимо предотвратить в целях охраны общественного порядка или морали, включая охрану жизни и здоровья людей и животных или охрану растений, либо во избежание нанесения серьезного ущерба окружающей среде.  

Изобретению, на которое подана евразийская заявка, с даты ее публикации до даты публикации евразийского патента, предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения на территории всех государств - участников Конвенции. Действие временной охраны по международной заявке, поданной в соответствии с РСТ, начинается с даты ее международной публикации.

До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента, либо с даты получения заявителем уведомления евразийского ведомства об отказе в удовлетворении возражения на решение Евразийского ведомства заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием Договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. В каждом таком государстве евразийская заявка считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и приоритета, если он испрашивается, что и евразийская заявка.

При выдаче евразийского патента он начинает действовать для всех государств, которые являлись участниками Конвенции на дату подачи евразийской заявки, однако при наступлении первого срока уплаты национальных пошлин за поддержание патента в силе заявитель может выбрать нужные ему страны и только для них уплатить годовые пошлины. Соответственно евразийский патент сохраняет свое действие только в этих странах.

Вопросы нарушения евразийского патента, а также его аннулирования, решаются в каждом государстве-участнике отдельно в соответствии с национальной процедурой, и только при возникновении таких вопросов потребуется перевод евразийского патента на государственный язык соответствующей страны.

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства